刑事訴訟法修改探究論文
時(shí)間:2022-11-05 06:48:00
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[提要]
刑事訴訟法的修改,已列入全國人大常委會的工作日程。本文提出,為使修改后的刑事訴訟法既行之有效,又能穩(wěn)定一段時(shí)間基本不變,其修改一定要解放思想,勇于改革,立足現(xiàn)實(shí),放眼世界,面向未來。因此,刑事訴訟法的修改應(yīng)當(dāng)遵循以下指導(dǎo)思想:有利于追究、懲罰犯罪,維護(hù)國家安全、社會安定和維護(hù)公民合法權(quán)利,保障人權(quán);應(yīng)當(dāng)適應(yīng)改革開放和市場經(jīng)濟(jì)的需要;有利于促進(jìn)我國刑事訴訟法制度進(jìn)一步科學(xué)化民主化,并且切實(shí)解決司法實(shí)踐中存在的比較突出的問題;有利于提高訴訟效益;從中國國情出發(fā),并且借鑒外國的帶有一般性的經(jīng)驗(yàn);適當(dāng)增加條文數(shù)量,加強(qiáng)可操作性。
一個(gè)政治民主、法制發(fā)達(dá)的國家,程序法應(yīng)當(dāng)?shù)玫胶艽蟮闹匾?。因?yàn)閷?shí)體法只有通過程序法才能得到正確的實(shí)施,而且程序法不只是法律的生命形式,“也是法律的內(nèi)部生命的表現(xiàn)”[(1)]。
我國現(xiàn)行的刑事訴訟法,即《中華人民共和國刑事訴訟法》是1979年7月10日通過,1980年1月1日施行的。作為新中國的第一部刑事訴訟法典,它的頒布和施行無疑是我國刑事司法制度建設(shè)的一個(gè)重要里程碑。它堅(jiān)持以馬列主義、思想為指導(dǎo),以憲法為根據(jù),總結(jié)人民民主專政的具體經(jīng)驗(yàn),因而基本上是符合國情的,比較科學(xué)的。這部法典自施行以來,對于保障準(zhǔn)確及時(shí)地查明犯罪事實(shí)、正確適用法律、懲罰犯罪分子,保障無罪的人不受刑事追究發(fā)揮了重要的作用。但是,我國現(xiàn)行的刑事訴訟法受其制定時(shí)的歷史條件的限制,本身就存在一些不足,這些不足所產(chǎn)生的弊端在司法實(shí)踐中已逐漸顯露出來。特別是15年來,隨著改革開放的全面深入發(fā)展,我國社會生活的各個(gè)領(lǐng)域發(fā)生了深刻的變化,社會主義市場經(jīng)濟(jì)正在逐步形成,現(xiàn)行刑事訴訟法中的一些內(nèi)容已不能適應(yīng)形勢的變化。與此同時(shí),刑事犯罪呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)和趨勢,公安司法機(jī)關(guān)依照刑事訴訟程序追究犯罪上面臨許多新情況新問題。以上這些情況客觀上形成了對現(xiàn)行刑事訴訟法進(jìn)行修改的迫切需要。正因?yàn)槿绱?,全國人民代表大會常?wù)委員會將刑事訴訟法的修改列入了工作日程。
刑事訴訟法能否修改得好,關(guān)鍵在于所遵循的指導(dǎo)思想是否正確。為此,本文僅就此問題進(jìn)行論述,供立法部門參考。
作者認(rèn)為,修改刑事訴訟法應(yīng)當(dāng)遵循以下指導(dǎo)思想:
一、有利于追究、懲罰犯罪,維護(hù)國家安全、社會安定和維護(hù)公民合法權(quán)利,保障人權(quán)
因?yàn)樯鐣洗嬖谥缸铿F(xiàn)象,才需要有懲罰犯罪的實(shí)體法律規(guī)范——刑法,也才需要有保證正確實(shí)施刑法的程序法律規(guī)范——刑事訴訟法。只有通過刑法、刑事訴訟法的實(shí)施,有效地追究犯罪、懲罰犯罪,才能維護(hù)國家安全和社會安定,保護(hù)公民的合法權(quán)益不受犯罪侵犯,保證社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。如果發(fā)生了犯罪而不立案偵查,或者偵而不破,破而不起訴、審判、執(zhí)行,則必然導(dǎo)致放縱犯罪,禍國害民。當(dāng)前,社會治安形勢比較嚴(yán)峻,有的地區(qū)犯罪還很猖獗,對此社會各界普遍關(guān)注。因此,刑事訴訟法的修改必須充分考慮如何保證及時(shí)有效地追究犯罪、懲罰犯罪。否則,所提修改建議不符國情,違背民心,也得不到司法部門的支持。
但是,刑事訴訟法的修改,還必須認(rèn)真考慮如何加強(qiáng)人權(quán)的保障。刑事訴訟中的人權(quán)保障內(nèi)涵豐富,大體包括以下幾個(gè)方面:
第一、保護(hù)一般公民的合法權(quán)益。這是指通過打擊犯罪來防止廣大人民群眾的利益受到犯罪的侵犯。
第二、保障無罪的人不受刑事追究。即在打擊犯罪的同時(shí)不能冤枉好人。
第三、保障所有訴訟參與人,特別是被告人和被害人的訴訟權(quán)利得到充分行使。
第四、使有罪的人受到公正的懲罰。即做到程序合法、事實(shí)可靠、量刑適當(dāng)。
就第一點(diǎn)而言,懲罰犯罪歸根結(jié)底是為了保護(hù)人民的利益,因而國家行使刑罰權(quán)與保障人權(quán)是完全一致的,沒有矛盾的。但就第二、三、四點(diǎn)而言,追究犯罪與保障人權(quán)則往往發(fā)生具體的直接的沖突,需要加以協(xié)調(diào),正確處理兩者的矛盾,使其統(tǒng)一于國家和人民的根本利益。世界各國的刑事法學(xué)家對刑事訴訟目的應(yīng)當(dāng)側(cè)重追究犯罪或者保障人權(quán),認(rèn)識并不一致,有所謂犯罪控制模式和法律正當(dāng)程序之爭。前者強(qiáng)調(diào)打擊犯罪,后者強(qiáng)調(diào)保障人權(quán)。我們則認(rèn)為,兩者應(yīng)當(dāng)并重,不能片面注重一面,忽視另一面。如果只注重追究犯罪,忽視人權(quán)保障,勢必導(dǎo)致蔑視法制、行政專橫、濫捕濫判,這是一個(gè)民主、法治國家所不能容許的。而且,這樣做不可能達(dá)到國家長治久安的目的,將會損害國家和人民的根本利益。美國著名大法官威廉姆·道格拉斯說得好:“權(quán)利法案的大多數(shù)規(guī)定都是程序性條款,這一事實(shí)不是無意義的,正是程序決定了法治與人治之間的基本區(qū)別?!保郏?)]但是,如果只講人權(quán)保障,不講打擊犯罪,特別是對嚴(yán)重的犯罪、有組織的犯罪,如果不進(jìn)行有力追究和嚴(yán)厲打擊,勢必導(dǎo)致犯罪猖獗,人民無法安居,社會不得安寧,國家建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展隨之化為泡影,這顯然違背了刑事訴訟法的根本宗旨??梢娦淌略V訟法一方面應(yīng)是追究、懲罰犯罪的有力工具,另一方面應(yīng)是保障人權(quán)的重要法寶。當(dāng)然,打擊與保護(hù)作為一對矛盾的兩個(gè)側(cè)面,在一定時(shí)期一定問題上可以有所側(cè)重。例如第二次世界大戰(zhàn)以后,世界各國人民飽受法西斯之害,痛定思痛,強(qiáng)烈要求加強(qiáng)人權(quán)保障;我國粉碎“”之后,也強(qiáng)調(diào)發(fā)揚(yáng)民主,強(qiáng)調(diào)保護(hù)公民的合法權(quán)利,包括訴訟權(quán)利。而在犯罪率增高、有組織犯罪猖獗時(shí)期,則須注重于打擊。最近美國克林頓政府制定《反犯罪法案》;德國最近通過法律,對販毒犯罪和有組織犯罪的偵查允許采取秘密錄音、攝影等新的調(diào)查方法;我國從1983年起,對嚴(yán)重危害社會治安案件,采取迅速審判程序,這些都是加強(qiáng)打擊的反映。
一部科學(xué)的經(jīng)得起歷史檢驗(yàn)的刑事訴訟法典,應(yīng)當(dāng)把懲罰犯罪和保障人權(quán)這對矛盾有機(jī)地統(tǒng)一起來,并貫穿在各個(gè)程序、各種制度之中。我國現(xiàn)行刑事訴訟法基本上是按此指導(dǎo)思想制定的,但并不完善,缺陷之處不少。應(yīng)在此次刑訴法修改中加以彌補(bǔ)。例如,律師應(yīng)在犯罪嫌疑人被采取強(qiáng)制措施后就介入,但又要考慮偵查活動的特點(diǎn),適當(dāng)限制律師在偵查階段中作用的發(fā)揮;非法收集的證據(jù)原則上要禁止使用,否則就不能有效制止刑訊逼供現(xiàn)象的發(fā)生,但又不能搞絕對化,防止出現(xiàn)因排除非法的真實(shí)證據(jù),致使嚴(yán)重罪犯逍遙法外;收容審查,弊端很多,理應(yīng)取消,但應(yīng)當(dāng)放寬逮捕條件和時(shí)間,以解決公安機(jī)關(guān)在與犯罪作斗爭中的實(shí)際困難等等。
二、應(yīng)當(dāng)適應(yīng)改革開放、市場經(jīng)濟(jì)需要
上層建筑應(yīng)當(dāng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)并為它服務(wù),這是馬克思主義的根本原理。1979年現(xiàn)行刑事訴訟法頒布時(shí),改革開放尚未起步,計(jì)劃經(jīng)濟(jì)尚未觸動,15年后的今天,隨著改革開放的深入發(fā)展,社會主義市場經(jīng)濟(jì)正在形成。如何使作為上層建筑的刑事訴訟制度跟上形勢發(fā)展,積極發(fā)揮為經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)服務(wù)的作用,這是修改刑事訴訟法應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)考慮的問題。例如:
第一、改革開放以來,涉外民、刑事案件大幅度增加,與其他國家和地區(qū)的司法協(xié)助也越來越迫切需要。我國民事訴訟法已將涉外程序作為一編作專門規(guī)定,而現(xiàn)行刑事訴訟法沒有這樣做,只在個(gè)別條文上涉及。因此,有必要在刑事訴訟法中增設(shè)兩章,對涉外案件程序和司法協(xié)助作專門規(guī)定。
第二、隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,法人及其他經(jīng)濟(jì)組織紛紛問世,在商海波濤中有的實(shí)施了犯罪行為。我國刑法雖把犯罪主體限于自然人,但我國《海關(guān)法》等40多個(gè)法律法規(guī)已規(guī)定了法人犯罪,有的還規(guī)定了對法人犯罪主體的處罰方式。這就要求修改刑事訴訟法時(shí),改變過去訴訟參與人限于自然人的做法,允許法人或者其他組織的訴訟代表人參加訴訟活動。
第三、保證金取保與人保并行,這也是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然產(chǎn)物。過去我們把保證金制度看成是資本主義的有利于資產(chǎn)者的制度,因而予以摒棄,這是失之偏頗的看法。近年來我國司法實(shí)踐中已廣泛采用保證金并取得較好效果,但也存在一定的問題,如濫用權(quán)力索取高額保證金等。因此修改刑訴法不僅應(yīng)確認(rèn)保證金制度,并且要加以規(guī)范。第四、市場經(jīng)濟(jì)體制的建立,必然帶來人們觀念上的深刻變化,平等、自由、競爭等意識將會在人們的頭腦中得到極大的增強(qiáng)。這就要求刑事訴訟程序發(fā)生相應(yīng)的變化,使當(dāng)事人在訴訟中發(fā)揮更加積極的作用,并通過自己的參與行為對訴訟的進(jìn)程和結(jié)局產(chǎn)生更大的影響。就我國目前第一審程序?qū)徟蟹绞蕉?,它接近于大陸法系的職?quán)主義,庭審以法官直接詢問為主,控辯雙方的積極性發(fā)揮得不夠,參照當(dāng)事人主義模式對其加以修改,給予控辯雙方更多的參與機(jī)會,有助于使刑事審判制度更好地適應(yīng)經(jīng)濟(jì)體制的變化。
三、有利于促進(jìn)我國刑事訴訟制度進(jìn)一步科學(xué)化民主化,并且切實(shí)解決司法實(shí)踐中存在的比較突出的問題
所謂科學(xué)化是指刑事訴訟法規(guī)定的內(nèi)容和用語應(yīng)當(dāng)反映刑事訴訟活動的客觀規(guī)律和科學(xué)知識要求?,F(xiàn)行刑事訴訟法中存在著某些不盡科學(xué)的規(guī)定和用語。例如“重證據(jù)不輕信口供”,這是我國刑事司法的優(yōu)良傳統(tǒng),其精神應(yīng)當(dāng)繼承,這是毫無疑問的,但表述卻不符合邏輯。因?yàn)楸桓嫒丝诠┍旧硪彩亲C據(jù),“重證據(jù)”中不含“被告人口供”,豈非把后者排除于證據(jù)種類之外了嗎?再如西方刑事訴訟法中,被追訴的人在偵查階段(即在被傳訊或拘捕之后),通常稱為嫌疑人(或被嫌疑人),在審判階段才稱為被告人。應(yīng)當(dāng)說這是比較科學(xué)、合理的用語。因?yàn)楝F(xiàn)代刑事訴訟都實(shí)行不告不理原則,只有法定的起訴機(jī)關(guān)或個(gè)人向法院控告犯罪嫌疑人,此犯罪嫌疑人才正式成為被告人(即被正式控告犯罪的人)。我們現(xiàn)行刑事訴訟法不分偵查、審判階段,一概稱為被告人,這種做法雖較簡便,實(shí)欠合理。因此,有必要參考外國法例規(guī)定:“在公訴案件中,被依法追訴的人在提起公訴之前,稱為嫌疑人。在人民檢察院決定提起公訴或者自訴人提起自訴以后,依法被追究刑事責(zé)任的人,稱為被告人?!?/p>
沒有民主,就沒有社會主義。促使訴訟制度進(jìn)一步民主化,使刑事司法公正在程序上能得到有效的保障,使追究犯罪和保障人權(quán)更好地在刑事訴訟中結(jié)合起來,這是此次修改刑訴法要著重考慮的問題。為此,首先,應(yīng)當(dāng)根據(jù)憲法增寫關(guān)于人民法院、人民檢察院獨(dú)立行使職權(quán)的規(guī)定。因?yàn)樗痉í?dú)立是司法民主的重要標(biāo)志,是司法公正的首要保障。其次,建議增加關(guān)于無罪推定(或稱無罪假定)原則的規(guī)定。對無罪推定原則,法律界認(rèn)識是不一致的。但是為了加強(qiáng)社會主義民主和法制,為了在司法實(shí)務(wù)中肅清封建主義有罪推定流毒,也為了在人權(quán)方面的國際斗爭中爭取主動,作者認(rèn)為還是規(guī)定無罪推定原則為好。無罪推定在國際的法律文件中有兩種表述,一種是法國《人權(quán)宣言》、聯(lián)合國《公民權(quán)利和政治權(quán)利國際公約》中的規(guī)定,即“任何人未經(jīng)司法機(jī)關(guān)依照法定程序判定有罪以前,都應(yīng)當(dāng)假定為無罪的人。”這種表述已為香港基本法、澳門基本法所接受,刑事訴訟法修改時(shí)照此加以規(guī)定未嘗不可。另一種表述為:“任何人未經(jīng)司法機(jī)關(guān)依照法定程序判定有罪以前都不應(yīng)當(dāng)視為罪犯?!边@種表述應(yīng)當(dāng)成為具有現(xiàn)代法治觀念者的共識,而且這種規(guī)定決不會產(chǎn)生副作用。再次,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)嫌疑人、被告人訴訟權(quán)利的具體保障,如進(jìn)一步完善強(qiáng)制措施制度,防止濫用強(qiáng)制措施;在實(shí)施各種偵查行為時(shí)防止非法侵犯人權(quán);切實(shí)執(zhí)行上訴不加刑制度等。在保障嫌疑人、被告人權(quán)利的同時(shí),還應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)被害人權(quán)利的保障,如賦予被害人申請回避權(quán)。
刑事訴訟法的進(jìn)一步科學(xué)化民主化還必須密切結(jié)合我國實(shí)際,切實(shí)解決司法實(shí)務(wù)中存在的一些比較突出的問題,否則科學(xué)化民主化落不到實(shí)處。刑事訴訟實(shí)務(wù)中存在的問題不少,最突出的有四大問題,即公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)的偵查工作缺乏嚴(yán)格監(jiān)督,存在著有案不立,不破不立現(xiàn)象,偵查中刑訊逼供禁而不嚴(yán)、禁而不止;違法收容審查,以收審代替拘捕的現(xiàn)象普遍存在;免予起訴缺乏制約,濫用免訴現(xiàn)象比較嚴(yán)重;審判前的預(yù)先審查代替補(bǔ)充偵查和法庭調(diào)查,使開庭審判走過場。對于上述問題,可考慮采取以下彌補(bǔ)程序和措施。如規(guī)定人民檢察院認(rèn)為不立案有錯誤的,可以向原決定機(jī)關(guān)提出立案建議,如果意見不被接受,人民檢察院可以自行立案;規(guī)定非法證據(jù)原則上不得采用;取消收容審查,但放寬逮捕條件和時(shí)間;加強(qiáng)對免予起訴的制約,嚴(yán)格規(guī)定免訴范圍,辯護(hù)律師可以介入免訴案件,犯罪嫌疑人不同意的不得予以免訴;把現(xiàn)行法庭預(yù)先實(shí)體性審查改為程序性審查等。四、有利于提高訴訟效益
訴訟效益指訴訟成本(財(cái)力、物力、人力)與訴訟效果之間的比例關(guān)系。效益觀是訴訟價(jià)值觀的重要內(nèi)容,其意義首先在于,這是商品生產(chǎn)、市場經(jīng)濟(jì)的基本要求。市場經(jīng)濟(jì)社會的任何經(jīng)營者、企業(yè)家,只有千方百計(jì)降低成本、提高效率,才能不斷增加利潤,在激烈的競爭中立于不敗之地。經(jīng)濟(jì)管理是如此,行政管理、司法工作也應(yīng)遵此規(guī)律運(yùn)行。辦事拖沓、效率低下、案件久壓不結(jié),這是官僚主義的表現(xiàn),也與我國搞改革開放、市場經(jīng)濟(jì)的形勢不協(xié)調(diào)。其次,只有講求效益,才能緩解公安司法機(jī)關(guān)辦案人力不足、經(jīng)費(fèi)緊張的矛盾。再次,迅速結(jié)案,才有利于當(dāng)事人或群眾擺脫纏訟之苦,使他們能安心于做好本職工作,為國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)多貢獻(xiàn)力量。
為追求訴訟效益,世界各國刑事訴訟中一般均建立簡易程序及其他速決程序,并日益擴(kuò)大其適用范圍。例如英國適用簡易程序處理的案件、美國用辯訴交易處理的案件均占很大比例。德國有兩種程序有利于訴訟期限的縮短,即不經(jīng)審判的法官處罰令程序和簡易程序。日本除有公判簡易程序外,還制定了交通事故即決裁判程序法,對交通肇事刑事案件采取速決程序。1988年意大利新刑事訴訟法典設(shè)立了五種簡易和速決程序。
我國現(xiàn)行刑事訴訟程序,在審判階段,盡管有自訴公訴之分,但自訴案件也并不簡易,基本上是案件不分輕重,程序不分繁簡,這是不符合訴訟效益原則的。因此,建議增設(shè)簡易程序,從簡從快解決事實(shí)清楚的輕罪案件,以便法院集中力量采用更加正規(guī)的程序處理好較重的刑事案件。考慮到簡易程序的濫用容易導(dǎo)致辦案粗糙,侵犯人權(quán),因此,對簡易程序的適用范圍、條件和具體程序應(yīng)作必要的規(guī)范。
其他如免予起訴的存廢、陪審制度如何實(shí)行、二審方式如何改進(jìn),以至死刑執(zhí)行的方式是否需改革等,均應(yīng)考慮到提高訴訟效益這一指導(dǎo)思想。
五、應(yīng)當(dāng)從中國國情出發(fā),并且借鑒外國的帶有一般規(guī)律性的經(jīng)驗(yàn)
中國的刑事訴訟法應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國國情制定和修改,具有中國的特色,這是毫無疑問的。中國國情的最根本特點(diǎn)就是我國是社會主義國家,實(shí)行以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則,堅(jiān)持改革開放的基本路線。中國又是一個(gè)幅員遼闊、人口眾多、經(jīng)濟(jì)還不發(fā)達(dá)的國家,現(xiàn)在正從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)過渡。中國是個(gè)多民族國家,各民族平等地生活在祖國大家庭中……等等。我國的刑事司法制度和刑事訴訟法的修改,必須首先從上述這些國情出發(fā)。不立足于本國國情的法律即使通過了也是行不通的。
但是,當(dāng)代世界是開放的世界,當(dāng)代的中國也越來越開放。法律建設(shè)包括刑事訴訟法的修改應(yīng)當(dāng)與此相適應(yīng)。西方國家的法制,除了反映資本主義本質(zhì)以外,還反映人類社會文明發(fā)展的成果,反映立法、司法活動的共同規(guī)律,對此應(yīng)當(dāng)認(rèn)真加以借鑒和吸收。正如鄧小平同志在1992年南巡講話中指出的:“社會主義要贏得與資本主義相比較的優(yōu)勢,就必須大膽吸收和借鑒人類社會創(chuàng)造的一切文明成果,吸收和借鑒當(dāng)今世界各國包括資本主義發(fā)達(dá)國家的一切反映現(xiàn)代社會生產(chǎn)規(guī)律的先進(jìn)經(jīng)營方式、管理方法?!保郏?)]中國的刑事訴訟法歷史表明,中國的封建刑事司法制度轉(zhuǎn)變到現(xiàn)代刑事司法制度,是從清末變法,借鑒、移植外國刑事訴訟法,主要是德法日等大陸法系刑事訴訟法而形成的。第二次世界大戰(zhàn)以后的近半個(gè)世紀(jì)中,世界各發(fā)達(dá)資本主義國家,在刑事訴訟制度方面有不少變革,其中有些內(nèi)容反映了刑事訴訟活動的一般規(guī)律或近期發(fā)展趨向,值得我們注意和吸收。例如加強(qiáng)法官獨(dú)立審判之保障;犯罪嫌疑人在被拘捕后就有權(quán)請律師;采取起訴一本狀主義或者預(yù)審法官與庭審法官分開,以防止審判走過場;建立和完善未成年人犯罪的訴訟程序等。
這里,有必要指出:我國近年來參加了一些與刑事司法有關(guān)的國際會議,有的國際會議形成的國際公約或文件得到我們的確認(rèn)或者為全國人大所批準(zhǔn)。按照國際慣例,一國締結(jié)的國際條約,無論通過簽字、批準(zhǔn)或者核準(zhǔn),還是通過加入或接收,都是表示其同意承受條約的約束,都必須全部予以執(zhí)行。如果我國締結(jié)或者參加的國際條約與國內(nèi)的法律有不同規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)適用該國際條約的規(guī)定,但聲明保留的條款除外。因此,我國刑事訴訟法的修改應(yīng)當(dāng)充分注意到與我國締結(jié)或者參加的國際條約接軌,不宜與之發(fā)生明顯不協(xié)調(diào)的現(xiàn)象。例如,聯(lián)合國大會1984年12月10日第39/46號決議通過并開放供簽署、批準(zhǔn)加入,我國于1988年9月批準(zhǔn)加入的《禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》第15條規(guī)定:“每一締約國應(yīng)確保在任何訴訟程序中,不得援引任何業(yè)經(jīng)確定系以酷刑取得的口供為證據(jù),但這類口供可用作被控施用酷刑者刑訊逼供的證據(jù)?!睋?jù)此,修改刑事訴訟法應(yīng)增加非法證據(jù)相對排除規(guī)則,規(guī)定以刑訊逼供取得的被告人供述,不得作為定案的根據(jù)。再如,1990年有中國代表團(tuán)出席的在古巴首都哈瓦那召開的第8屆聯(lián)合國預(yù)防犯罪和罪犯待遇大會通過了《關(guān)于律師作用的基本原則》的文件,該文件第1條規(guī)定:“所有的人都有權(quán)請求由其選擇的一名律師協(xié)助保護(hù)和確立其權(quán)利并在刑事訴訟的各個(gè)階段為其辯護(hù)。”第5條規(guī)定:“各國政府應(yīng)確保由主管當(dāng)局迅速告知遭到逮捕或拘留或者被指控犯有刑事罪的所有的人,他有權(quán)得到自行選定的一名律師提供協(xié)助?!边@一個(gè)文件還指出:“各國政府應(yīng)在其本國立法和習(xí)慣做法范圍內(nèi)考慮和尊重這些原則?!睋?jù)此,刑事訴訟法對律師介入的時(shí)間除了要從刑事訴訟追究犯罪、保障人權(quán)的目的考慮外,還要考慮與上述文件的規(guī)定相銜接。如果不這樣,外國就會認(rèn)為我國不信守自己承認(rèn)了的國際條約或國際文件,從而損害了我國在國際上的形象。六、適當(dāng)增加條文數(shù)量,加強(qiáng)可操作性
刑事訴訟法是程序法,在一定意義上是辦案手續(xù)法、辦案操作規(guī)程,因此要規(guī)定得具體些,可操作性強(qiáng)一些,否則就難以實(shí)現(xiàn)刑事訴訟法的任務(wù)。世界各國刑事訴訟法的條文都相當(dāng)多,例如法國801條、意大利法典746條、德國474條、日本460條(另有實(shí)施法)。而且一般地說,刑事訴訟法典的條文要比刑法典多一、二百條,例如法國刑訴法典比刑法典(477條)多324條;德國刑訴法典比刑法典(370條)多104條;日本刑訴法典比刑法典(264條)多196條。刑訴法的條文比刑法多,并不是因?yàn)樾淘V法比刑法重要,而是因?yàn)樾谭ㄊ且?guī)定罪與罰的實(shí)體法,不需要那么多的條文就能滿足司法實(shí)際的需要。而刑訴法是程序法,不作具體規(guī)定會使司法實(shí)際部門難以操作。我國刑事訴訟法164條,實(shí)在規(guī)定得太少。在15年前的歷史條件下頒布,條文少一點(diǎn)是可以理解的。但是隨著時(shí)間的推移,條文少與實(shí)際需要的矛盾愈來愈突出,于是公、檢、法實(shí)際部門分別制定了一些內(nèi)部辦案規(guī)定,如《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》、《人民檢察院刑事檢察工作組織》、《最高人民法院關(guān)于審理刑事案件的具體規(guī)定》等。這些內(nèi)部辦案規(guī)定加起來就近500條。
可見,為了增強(qiáng)刑事訴訟法的可操作性,為了增設(shè)一些新程序新制度(如未成年人案件程序、涉外案件程序、司法協(xié)助制度、簡易程序等)以適應(yīng)新形勢的需要,必須增加一定數(shù)量的條文。
總之,修改刑事訴訟法是完善我國刑事司法制度的難得良機(jī),我們一定要抓住這個(gè)機(jī)遇,解放思想,勇于改革,既要立足現(xiàn)實(shí),又要放眼世界,面向未來,使修改后的刑訴法不僅行之有效,而且能穩(wěn)定一段時(shí)間基本不變。注:(1)馬克思:《第六屆萊茵省議會的辯論(第三篇論文)》,《馬克思恩格斯全集》第1卷,第178頁。(2)轉(zhuǎn)引自季衛(wèi)東:《法律程序的意義》、《程序法論》(中國政法大學(xué)教務(wù)處?。┑?頁。(3)《鄧小平文選》第3卷,第373頁。
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