刑罰改革的狀況與發(fā)展

時間:2022-08-30 11:21:00

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刑罰改革的狀況與發(fā)展

在世界刑法史上,刑罰改革是一條基本的線索,世界刑法史就是一部刑罰改革的歷史。[1]中國現(xiàn)有的刑罰體系自1979年刑法確立后未有任何調(diào)整,個別刑種內(nèi)容在1997年刑法中雖有些許微調(diào),但也談不上實(shí)質(zhì)的重大變化。而與之形成鮮明對比的是,1979年刑法頒布迄今,中國社會的政治、經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)生了巨大變化,法治觀念和法治水平也有了很大提高,這種國內(nèi)情勢并加上國際刑罰改革之外在因素,勢必引起理論界對中國刑罰改革的熱烈研討。

但是以往研究多集中于具體刑種的改革和完善上,甚少涉及刑罰的系統(tǒng)改革。傳統(tǒng)刑罰觀念主導(dǎo)形成的中國刑罰種類和刑罰體系,不僅具體刑種自身存在諸多問題,更為重要的是刑罰體系的總體結(jié)構(gòu)存在著重大缺陷。單純考量一種刑罰方法,無論完善建議自身設(shè)計多么縝密、科學(xué),都可能與其他刑罰同樣完美的設(shè)計相沖突,甚至與刑罰總體發(fā)展趨勢相悖。因此,具體刑種的改革和完善只有置于刑罰總體改革這一系統(tǒng)中思考,才能切實(shí)促進(jìn)中國刑罰朝著符合現(xiàn)代刑罰發(fā)展趨勢和理念之方向發(fā)展,真正構(gòu)建符合中國國情的合理的刑罰體系。

一、刑罰改革的系統(tǒng)性思路

“真理只有作為系統(tǒng)才是現(xiàn)實(shí)的?!盵2]國際組織學(xué)習(xí)協(xié)會(SoL)創(chuàng)始人、主席,被譽(yù)為“當(dāng)代最杰出的新管理大師之一”的彼得?圣吉(PeterSenge)指出:“今日的世界更趨復(fù)雜,對系統(tǒng)思考的需要遠(yuǎn)超過從前……。在我們周圍到處是‘整體性故障’的例子?!盵3]整體性故障需要采用整體性思路,也就是系統(tǒng)性思路才能解決。中國刑罰改革需要采用系統(tǒng)性思路,有其理論根源,更有其現(xiàn)實(shí)根源。

(一)理論根源

現(xiàn)代系統(tǒng)科學(xué)認(rèn)為,一切事物都處在一個統(tǒng)一運(yùn)轉(zhuǎn)的系統(tǒng)之中,離開系統(tǒng)的事物是不存在的,系統(tǒng)是事物的本質(zhì)屬性。所謂系統(tǒng)是指由若干要素以一定結(jié)構(gòu)形式聯(lián)結(jié)構(gòu)成的具有某種功能的有機(jī)整體。要素、結(jié)構(gòu)、功能是系統(tǒng)的三要素。這也就是說,任何系統(tǒng)都由一定的要素構(gòu)成,但要素不是孤立地存在,而是相互關(guān)聯(lián)、相互作用,要素之間相互關(guān)聯(lián)、相互作用的形式就是系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)。各要素正是通過系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)構(gòu)成了一個不可分割的整體。系統(tǒng)作為一個整體具有單個組成要素所不具有的特性、能力,此即為系統(tǒng)的功能。在系統(tǒng)三要素中,結(jié)構(gòu)是關(guān)鍵。系統(tǒng)正是通過要素之間的相互聯(lián)系、相互作用的結(jié)構(gòu)形式發(fā)揮其功能。有什么樣的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)就會有什么樣的系統(tǒng)功能。在系統(tǒng)要素相同的情況下,改變系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)(如調(diào)整比例關(guān)系、顛倒排列順序、改變組合形式),就會使系統(tǒng)的功能發(fā)生相應(yīng)的變化。系統(tǒng)論的核心思想是整體觀念,即認(rèn)為系統(tǒng)不是各個部分的機(jī)械組合或簡單相加,系統(tǒng)的整體性能也不是各要素在孤立狀態(tài)下所具有的性能之和。整體與部分的關(guān)系一般來說有四種不同情況:整體功能大于各部分功能的總和;整體功能小于各部分功能的總和;整體功能是各組成部分都不具備的功能;整體功能等于各組成部分功能的總和。[4]優(yōu)化的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)是“整體大于部分之和”,即系統(tǒng)的性能大于孤立的系統(tǒng)要素性能之和。而劣化的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)則不會具有這種“增值”功能,劣化的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)不但不會“增值”,甚至其功能還會小于系統(tǒng)各組成部分的功能之和。

根據(jù)系統(tǒng)論,各種刑罰方法都處在一個相互聯(lián)系、相互作用的統(tǒng)一系統(tǒng)中。刑法應(yīng)規(guī)定哪些刑罰方法,這些刑罰方法規(guī)定是否科學(xué),如何改革這些刑罰方法,對這些問題的思考均不能僅從單一刑罰自身考慮,必須同時著眼于刑罰系統(tǒng)整體,從刑罰與刑罰之間的相互作用、相互關(guān)系的視角加以考慮,否則“只見樹木,不見森林”,或“頭痛醫(yī)頭,腳痛醫(yī)腳”,看似完美的刑罰方法或完善設(shè)計,可能因與其他刑罰方法缺乏有序銜接、協(xié)調(diào),而無法發(fā)揮其應(yīng)有的積極作用,甚至可能發(fā)揮相反的作用。例如,刑法規(guī)定有期徒刑的期限為6個月以上15年以下,數(shù)罪并罰時最高不能超過20年。刑法對有期徒刑刑期的規(guī)定是否科學(xué),單看有期徒刑自身是無法評價或難以給予科學(xué)評價的,必須將其置于刑罰系統(tǒng)中,從其與上位刑罰,即死刑、無期徒刑,和與下位刑罰,即拘役的輕重銜接中,才能得以評價或作出令人信服的有說服力評價。同理,有期徒刑的改革也絕非僅僅是其自身的問題,而是關(guān)涉刑罰整個系統(tǒng)的問題,是“牽一發(fā)而動全局”的問題,因此,有期徒刑的改革必須與死刑、無期徒刑等其他刑罰的規(guī)定或改革相互呼應(yīng)、關(guān)照,才能協(xié)調(diào)有序,實(shí)現(xiàn)預(yù)期的改革目標(biāo)。

根據(jù)系統(tǒng)論,刑罰結(jié)構(gòu)是刑罰系統(tǒng)中最為重要的要素。所謂刑罰結(jié)構(gòu)是指各種刑罰方法之間相互聯(lián)系、相互作用的形式,具體來說,就是指刑罰之間的比例關(guān)系和排列順序。一個國家確立什么樣的刑罰結(jié)構(gòu),是與該國立法者的刑法理念和價值取向密切相關(guān)的。以報應(yīng)、威懾為唯一或主要刑法理念和價值取向所確立的刑罰結(jié)構(gòu),必然是死刑、無期徒刑、長期自由刑等重刑在刑法結(jié)構(gòu)中占主要地位;而以人道、謙抑為刑法理念和價值取向所確立的刑罰結(jié)構(gòu),必然是死刑廢除,重刑受到極為嚴(yán)格的限制,輕刑占主要地位,且非監(jiān)禁刑得到廣泛適用。刑法結(jié)構(gòu)取決于刑法理念和價值取向,而刑罰結(jié)構(gòu)又決定著刑罰功能。根據(jù)“整體大于部分之和”的系統(tǒng)論原理,輕重有序、比例適當(dāng)、關(guān)系協(xié)調(diào)的優(yōu)化的刑罰結(jié)構(gòu)具有孤立的刑罰方法所不具有的特性,不僅能夠發(fā)揮存在于孤立刑罰之中的基本功能,而且能夠發(fā)揮大于孤立的刑罰方法功能總和的功能。而劣化的刑罰結(jié)構(gòu)不僅不會有“增值”功能,相反還可能因刑罰與刑罰之間相互抵觸或斷裂,混亂無序,而使刑罰功能相互抵消。

在系統(tǒng)論中,系統(tǒng)和要素的概念是相對的,而不是絕對的。任何事物相對于較低一級的要素而言是系統(tǒng),而相對于較高一級的系統(tǒng)而言,則是要素。刑罰是預(yù)防犯罪的手段,但不是唯一的手段,甚至不是最重要的手段。隨著目的刑理論的發(fā)展,現(xiàn)代社會對犯罪的態(tài)度,已經(jīng)在一定程度上從傳統(tǒng)的報應(yīng)理念所主導(dǎo)的有罪必罰、罰必當(dāng)罪的觀念中解脫出來,認(rèn)識到“無論刑罰對已然之罪的事后報應(yīng)多么公正,都不可能改變犯罪行為已經(jīng)發(fā)生這一事實(shí),也不可能彌補(bǔ)犯罪所造成的惡害或者恢復(fù)犯罪行為發(fā)生前的原狀”,[5]因此,對犯罪需要采取多元化的刑事處遇,刑罰之外的“刑罰替代措施”的產(chǎn)生和發(fā)展,便是這種理論應(yīng)用的結(jié)果?,F(xiàn)代社會對犯罪的刑事控制措施除包括刑罰外,還包括非刑罰方法。刑罰系統(tǒng)相對于犯罪的刑事控制措施這個更大的系統(tǒng)來說,只是其中一個要素。對于犯罪的預(yù)防,不僅需要刑罰與刑罰之間協(xié)同作戰(zhàn),最大限度地發(fā)揮刑罰的功能,而且也需要刑罰與非刑罰方法之間相互銜接、協(xié)調(diào)一致,只有這樣才能更好地預(yù)防犯罪。

(二)現(xiàn)實(shí)根源

1.國際社會的刑罰發(fā)展

當(dāng)今國際社會的刑罰發(fā)展主要呈現(xiàn)三種態(tài)勢:其一,嚴(yán)格限制直至廢除死刑。根據(jù)維基百科統(tǒng)計的數(shù)據(jù),截止2010年3月,在全世界197個國家中,已有95個國家在立法上廢除了死刑;35個國家雖然在立法中對某些犯罪設(shè)置了死刑,但是至少已經(jīng)10年沒有適用死刑或者暫停適用死刑,9個國家僅保留了某些出于特殊情況的死刑(如針對戰(zhàn)時某些犯罪)。除此以外的其他保留死刑的國家,一般都將死刑適用于謀殺等極少數(shù)侵犯生命的犯罪。如美國尚有36個州保留死刑,在保留死刑的州中,絕大多數(shù)州都規(guī)定只有謀殺罪且必須是一級謀殺罪,才能判處死刑。日本也是保留死刑的國家,但是日本每年最多也就執(zhí)行1-2個死刑,且也僅限于嚴(yán)重謀殺罪。國外保留死刑的國家對死刑的適用與《公民權(quán)利和政治權(quán)利公約》所規(guī)定的“在未廢除死刑的國家,判處死刑只能是作為對最嚴(yán)重的罪行的懲罰”是一致的。所謂“最嚴(yán)重的罪行”,根據(jù)聯(lián)合國經(jīng)濟(jì)和社會理事會關(guān)于《保護(hù)面臨死刑者權(quán)利的保障措施》規(guī)定,是指“具有致死的或者其他極其嚴(yán)重之結(jié)果的故意犯罪?!甭?lián)合國經(jīng)濟(jì)與社會理事會在關(guān)于死刑的第六個五年報告《死刑與貫徹<保護(hù)面臨死刑者權(quán)利的保障措施>》中進(jìn)一步明確指出:“致命的或者其他極其嚴(yán)重的后果的含義包含著這樣的犯罪應(yīng)該是導(dǎo)致生命喪失或者危及生命的意思。在這一意義上,危及生命是行為的一種極有可能的結(jié)果?!盵6]由此可見,嚴(yán)格限制死刑的適用范圍,直至廢除死刑,是當(dāng)今國際社會刑罰發(fā)展的共同趨勢。其二,刑罰兩極化。在嚴(yán)格限制死刑或廢除死刑的前提下,當(dāng)今國際社會各國刑罰發(fā)展呈現(xiàn)兩極化態(tài)勢。所謂兩極化,即“輕輕重重”,對輕微的犯罪,包括初犯、偶犯、過失犯、未成年犯等主觀惡性不大的犯罪,適用比以往更為輕緩的刑事處遇,而對于危險性大的嚴(yán)重犯罪則更多地、更長期地適用監(jiān)禁刑。西方國家對于重罪采取“重重”的刑事政策,主要是由于當(dāng)前各國犯罪問題突出,尤其是恐怖犯罪、有組織犯罪、犯罪等日益嚴(yán)峻,嚴(yán)重地影響了社會的穩(wěn)定。在這種情況下,明知刑法不是對付犯罪唯一的、甚至不是主要的方法,刑法的作用是有限的,但在沒有其他有效措施的情況下,國家只有通過加重刑事處罰對此作出反應(yīng)。因此,“重重”傾向反應(yīng)了一種無奈、一種困惑、一種現(xiàn)實(shí)與理想的沖突。[7]西方國家刑罰發(fā)展雖然呈現(xiàn)兩極化態(tài)勢,但在“輕輕”和“重重”之間并非不分伯仲。一般認(rèn)為美國的刑罰改革是“輕輕重重,以重為主”,“輕輕”的目的是為了更好地實(shí)現(xiàn)“重重”,而歐洲的刑罰改革是“輕輕重重,以輕為主”,“重重”只是對“輕輕”的一種補(bǔ)充。美國和歐洲刑罰改革的立足點(diǎn)雖然有所不同,但是不能否認(rèn)的是,輕緩化是當(dāng)今國際社會刑罰發(fā)展的總體趨勢。其三,犯罪非刑罰化。所謂犯罪非刑罰化,是指以非刑罰方法代替刑罰。[8]犯罪非刑罰化發(fā)展趨勢的確立是新派目的刑理論對舊派報應(yīng)刑理論論戰(zhàn)的結(jié)果。在報應(yīng)刑論者看來,有罪必罰、罰必當(dāng)罪是應(yīng)然之義。但是在目的刑論者看來,“刑罰只要是屬于國家的,那就不可能是原始本能的、沖動的東西,其自身一定會具有其必要性和目的性,刑罰只有從它的目的考察,才能獲得其份量和目標(biāo)?!盵9]刑罰的目的在于預(yù)防犯罪。在預(yù)防犯罪中,被動的、事后的、消極的刑罰所發(fā)揮作用是十分有限的,對于犯罪的預(yù)防有種種不同的方法,刑罰不是唯一的方法,因此應(yīng)積極探索彌補(bǔ)刑罰功能不足的“刑罰替代措施”。在目的刑理論的倡導(dǎo)和影響下,當(dāng)今世界很多國家高度重視非刑事制裁措施和保安處分在預(yù)防犯罪中的作用,犯罪的非刑罰化已成為當(dāng)今國際社會刑罰改革的一大主題之一。

國際社會的上述刑罰發(fā)展態(tài)勢,對中國不可避免地具有重大影響。因?yàn)樽鳛橐粋€越來越開放、越來越國際化、越來越趨向文明的國家,我們顯然無法否認(rèn)生命權(quán)的至高無上,無法掩蓋人權(quán)、人道彰顯的人性的光芒。人類社會的發(fā)展也面臨著共同的挑戰(zhàn)。隨著全球化時代的到來,西方國家社會發(fā)展中所遭遇的恐怖犯罪、有組織犯罪、犯罪等日益突出的問題,也是中國當(dāng)下所面臨問題;西方國家刑罰發(fā)展中所面臨的“困惑”與“無奈”,也是中國刑罰發(fā)展的“困惑”與“無奈”。因此,西方國家對犯罪所采取的應(yīng)對策略和方法,在“困惑”與“無奈”中依然前行的刑罰發(fā)展的總體趨勢,對中國具有重要的啟迪和借鑒價值。

對刑罰發(fā)展“趨勢”的借鑒不同于單一刑種的借鑒,可能涉及到刑罰的總體調(diào)整。刑罰總體調(diào)整必須有總體性思路,也就是系統(tǒng)性思路。單一刑種的改革恐怕既難以撼動中國刑罰總體的現(xiàn)實(shí)狀態(tài),也會造成刑罰與刑罰之間缺乏有序、合理的銜接。

2.刑罰內(nèi)在的結(jié)構(gòu)缺陷

刑罰結(jié)構(gòu)是刑罰之間的比例關(guān)系和排列順序,其中比例關(guān)系是最重要的,直接決定著刑罰結(jié)構(gòu)輕重的總體性質(zhì)。以死刑、自由刑、非監(jiān)禁刑在刑罰結(jié)構(gòu)中所占的比例為標(biāo)準(zhǔn),人類社會刑罰發(fā)展存在著五種不同的刑罰結(jié)構(gòu):一是以死刑為中心(或以死刑、肉體刑為中心);二是以死刑、自由刑為中心;三是以自由刑為中心;四是以自由刑、非監(jiān)禁刑為中心;五是以非監(jiān)禁刑為中心。以死刑為中心或以死刑、自由刑為中心的刑罰結(jié)構(gòu)屬于重刑結(jié)構(gòu);以自由刑為中心的刑罰結(jié)構(gòu)屬于次重刑結(jié)構(gòu);以自由刑、非監(jiān)禁刑為中心屬于次輕刑結(jié)構(gòu);以非監(jiān)禁刑為中心屬于輕刑結(jié)構(gòu)。刑罰結(jié)構(gòu)的輕重反映了一個社會對犯罪態(tài)度的差異,也反映了社會文明程度的差異。當(dāng)今世界上主要國家的刑罰結(jié)構(gòu)基本處于第四種或由第四種向第五種發(fā)展階段。

中國目前的刑罰結(jié)構(gòu)是以死刑、自由刑為中心。從世界范圍內(nèi)看屬于重刑結(jié)構(gòu),甚至超重刑結(jié)構(gòu)。[10]這是因?yàn)椋浩湟?,保留并廣泛適用死刑。刑法規(guī)定可以適用死刑的罪名多達(dá)68個,這68個死刑罪名涵蓋了除瀆職罪以外的其他9類犯罪,其中大多數(shù)適用死刑的罪名,是世界上保留死刑的國家也不適用死刑的非暴力犯罪。[11]這種立法上對于死刑的偏愛,勢必導(dǎo)致司法實(shí)踐中死刑適用數(shù)量的膨脹。盡管中國對于每年實(shí)際執(zhí)行死刑的人數(shù)并不公示于世,但是無論如何我們卻無法否認(rèn)中國是世界上每年執(zhí)行死刑最多的國家這一事實(shí)。其二,廣泛適用自由刑。刑法分則對每一種犯罪都配置有自由刑,其中配置無期徒刑的罪名有99個,[12]配置3年以上長期自由刑的罪名在刑法中占絕大多數(shù)。其三,非監(jiān)禁刑在刑罰結(jié)構(gòu)中占次要地位。刑法規(guī)定的非監(jiān)禁刑,包括一種主刑三種附加刑。五種主刑中,只有管制屬于非監(jiān)禁刑。作為主刑中唯一的非監(jiān)禁刑,管制在刑法中的適用范圍是非常有限的。在刑法分則325個規(guī)定法定刑的條文中,可適用管制的條文有87個,僅占總數(shù)的26.7%。[13]管制在立法中的適用范圍有限,在司法中由于受重刑主義影響,適用范圍就更為有限,甚至幾乎到了名存實(shí)亡的地步。據(jù)2003年全國法院司法統(tǒng)計公報的數(shù)字,2003年全國法院給予刑事處罰的共計730355人,其中判處管制的有11508人,占1.58%。[14]有的法院連續(xù)多年都無一例判處管制的案件。除作為主刑的管制外,作為附加刑的罰金、剝奪政治權(quán)利和沒收財產(chǎn)三種非監(jiān)禁刑,不僅在刑法中的地位低,適用范圍也是十分有限的。就罰金刑而言,1997年刑法雖然擴(kuò)大了罰金刑的適用范圍,對除危害國家安全罪、瀆職罪、軍人違反職責(zé)罪以外的其他7類犯罪都規(guī)定了罰金,可以適用罰金的罪名達(dá)198個(包括單位犯罪),占刑法規(guī)定的444個罪名總數(shù)的44.5%。[15]但是與其他國家將罰金規(guī)定為主刑,并對輕罪廣泛適用選科和單科罰金相比,適用范圍依然存在很大差距。1997年刑法規(guī)定的罰金刑的適用方式有并科(包括必并科和得并科)、選科和單科三種,[16]其中單科只適用于單位犯罪,對自然人犯罪則以必并科為主,以得并科和選科為輔,不能單科罰金。然而世界上多數(shù)國家的刑法中,有關(guān)罰金刑的立法方式并科只占到少數(shù)。例如,瑞士可以并科罰金刑的犯罪有19種,僅占全部可科罰金的犯罪總數(shù)的14.8%;奧地利有3種犯罪可并處罰金,僅占全部可判處罰金刑犯罪的3.8%;意大利可以并處罰金刑的犯罪有70種,占全部可判處罰金刑的犯罪的48.9%;日本可以并科罰金的犯罪只有一種;韓國可以并科罰金的犯罪有21種,也僅占全部可處罰金刑的犯罪的18%;德國現(xiàn)行刑法規(guī)定只有在特別的情況下才可以并科罰金;法國只有重罪可以并科罰金。[17]如果說選科或單科罰金在中國的適用范圍十分有限,那么與罰金一樣同屬于非監(jiān)禁刑的另外兩種附加刑,即剝奪政治權(quán)利和沒收財產(chǎn),適用范圍的有限就更是有過之而無不及。這兩種附加刑由于其自身刑種的設(shè)置或刑種的內(nèi)容本身在刑法理論界即存在很大爭議,加之其自身刑種的內(nèi)容或嚴(yán)厲性也決定了不可能適用于多數(shù)犯罪,因此,無論在立法上還是在實(shí)踐中,選科剝奪政治權(quán)利或沒收財產(chǎn)的極為少見。[18]基于上述三個理由,顯然無法否認(rèn)中國目前的刑罰結(jié)構(gòu)是以死刑、自由刑為中心的重刑結(jié)構(gòu)。

中國的刑罰不僅在結(jié)構(gòu)上屬于重刑結(jié)構(gòu),而且刑罰與刑罰之間也缺乏合理、有序的銜接。正如有學(xué)者所言:“這就是死刑過重,生刑過輕:一生一死,輕重懸殊,從而極大地妨害了刑罰功能的正常發(fā)揮。”[19]所謂生刑,包括死緩、無期徒刑和有期徒刑。[20]從刑法表面上的規(guī)定來看,中國的死刑、死緩、無期徒刑、有期徒刑之間似乎可以合理、有序的銜接,但是由于存在減刑、假釋制度,實(shí)際上死刑與死緩、無期徒刑、有期徒刑這些生刑之間卻存在著巨大的鴻溝。這主要表現(xiàn)為:其一,死緩與死刑立即執(zhí)行實(shí)際上并非僅是生與死的區(qū)別,更恰當(dāng)?shù)卣f,應(yīng)是死刑立即執(zhí)行與較短期限的有期徒刑的區(qū)別。因?yàn)楸慌刑幩谰彽姆缸锓肿?,只要沒有故意犯罪,二年期滿以后,就減為無期徒刑,而減為無期徒刑后可以繼續(xù)適用減刑的規(guī)定。根據(jù)有關(guān)司法解釋,對死緩犯,經(jīng)過一次或幾次減刑后,其實(shí)際執(zhí)行的刑期只需不少于12年(不含死刑緩期執(zhí)行的2年);[21]而實(shí)踐中死緩犯被剝奪自由的期限,平均一般為17-18年。其二,無期徒刑與死刑的差距巨大,無期徒刑并非真正的無期。根據(jù)刑法規(guī)定,被判處無期徒刑的犯罪分子,只要認(rèn)真遵守監(jiān)規(guī),接受教育改造,確有悔改表現(xiàn),就有可能在實(shí)際執(zhí)行10年以后獲得假釋,或者只要確有悔改或立功表現(xiàn),2年以后就可以獲得減刑,而減刑后的實(shí)際執(zhí)行的刑期只需不少于10年即可;實(shí)踐中無期徒刑的關(guān)押期限一般為15年-16左右。其三,有期徒刑的刑期過短。按照刑法規(guī)定,有期徒刑的期限為6個月以上15年以下,數(shù)罪并罰不超過20年。但是由于存在減刑、假釋制度,15年有期徒刑實(shí)際上最低僅關(guān)押7年半即可,實(shí)踐中關(guān)押期限一般為12年左右;20年有期徒刑實(shí)際上最低關(guān)押10年即可,實(shí)踐中關(guān)押期限一般為15年左右。

中國刑罰上述的重刑結(jié)構(gòu)以及結(jié)構(gòu)中刑種之間銜接機(jī)制的失調(diào),決定了僅限制或廢除死刑,僅調(diào)整單一刑罰,無法解決刑罰結(jié)構(gòu)的總體弊端。因此,必須在明確存在的問題、確定調(diào)整的方向的基礎(chǔ)上,以系統(tǒng)性思路把握刑罰的改革問題,以期最終既實(shí)現(xiàn)刑罰輕重結(jié)構(gòu)的調(diào)整,同時也實(shí)現(xiàn)刑罰與刑罰之間合理、有序的銜接。

3.刑罰外在的銜接失調(diào)

在犯罪的刑事控制系統(tǒng)中,不僅有刑罰,也有非刑罰方法。非刑罰方法雖然不是刑罰,但是因其也是應(yīng)對犯罪的一類方法,與刑罰相互配合共同發(fā)揮著預(yù)防犯罪的作用,因此,在刑罰改革中,不僅涉及到刑罰內(nèi)在的結(jié)構(gòu)的合理性問題,也涉及到刑罰外在的非刑罰方法的設(shè)置,非刑罰方法與刑罰方法的銜接和協(xié)調(diào)問題。當(dāng)今世界各國和地區(qū)刑法(包括刑法典和單行刑法)規(guī)定的非刑罰方法,主要有非刑事制裁措施和保安處分兩類。

中國刑法中的非刑罰方法,一類是刑法第37條規(guī)定的訓(xùn)誡、責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失、行政處罰和行政處分。這些方法適用于犯罪情節(jié)輕微,不需要判處刑罰,可以免予刑事處罰的人,屬于非刑罰方法中的非刑事制裁措施。另一類是刑法第17條規(guī)定的收容教養(yǎng)和刑法第18條規(guī)定的強(qiáng)制醫(yī)療。收容教養(yǎng)適用于因不滿16周歲不處罰的未成年人,強(qiáng)制醫(yī)療適用于造成危害結(jié)果的精神病人。這兩種方法類似于國外的保安處分,因?yàn)槠溥m用根據(jù)與國外保安處分的適用根據(jù)基本一致,都是基于行為人的人身危險性。盡管刑法規(guī)定有上述非刑罰方法,但在司法實(shí)踐中,這些非刑罰方法并沒有得到廣泛和有效地運(yùn)用。如武漢的一項(xiàng)調(diào)查表明:三個基層法院三年中免予刑事處分適用訓(xùn)誡、責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉和賠償損失四種非刑罰方法處罰的只有6人,僅占免刑被告人的6.7%,其中一個法院沒有適用非刑罰處罰方法,均是對免刑人一放了之。[22]非刑罰方法在司法實(shí)踐中的這種適用現(xiàn)狀,除了與司法人員主觀上不夠重視有關(guān)外,與非刑罰方法自身規(guī)定過于初略,缺乏細(xì)化規(guī)定,也有密切關(guān)系。

除上述兩類共8種非刑罰方法外,在中國實(shí)際上還存在著一種類似非刑罰方法,但是卻又無法對之名正言順地冠之以“非刑罰方法”的方法,即勞動教養(yǎng)。勞動教養(yǎng)主要適用于犯罪情節(jié)輕微,不需要判處刑罰的人。勞動教養(yǎng)盡管適用對象與非刑罰方法交叉或重合,但是由于其不是刑法而是國務(wù)院頒布的行政法規(guī)規(guī)定的,決定主體不是審判機(jī)關(guān)而是設(shè)在公安機(jī)關(guān)的所謂的勞動教養(yǎng)委員會,因此,在性質(zhì)、地位甚至合法性等很多方面,存在著極大爭議,廣為理論界所詬病。盡管勞動教養(yǎng)由于自身的“出身”問題,無法將其直接歸屬于非刑罰方法,但是由于適用對象與非刑罰方法存在交叉或重合,因此,就像非刑罰方法相互之間、非刑罰方法與刑罰之間存在銜接和協(xié)調(diào)問題一樣,勞動教養(yǎng)實(shí)際上也存在與其他非刑罰方法、與刑罰之間的銜接和協(xié)調(diào)問題。但是立法和實(shí)踐中的實(shí)際現(xiàn)狀是勞動教養(yǎng)獨(dú)立于非刑罰方法、刑罰之外獨(dú)立運(yùn)行,全然無視其他非刑罰方法甚至刑罰的存在。實(shí)踐中經(jīng)常出現(xiàn)的狀況是:對本應(yīng)適用其他非刑罰方法的,適用了嚴(yán)厲程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他非刑罰方法甚至超過某些刑罰的勞動教養(yǎng);而對本應(yīng)適用刑罰的,適用了勞動教養(yǎng)。勞動教養(yǎng)與非刑罰方法、刑罰之間的這種斷裂狀況,決定了中國的刑罰改革僅將眼光局限于刑法所規(guī)定的刑罰和與刑罰密切相關(guān)的非刑罰方法,尚不足以有效、充分地發(fā)揮刑罰的功能,也尚無法實(shí)現(xiàn)犯罪的刑事控制措施這一大的系統(tǒng)的總體協(xié)調(diào)。

二、刑罰改革的系統(tǒng)性進(jìn)路

中國刑罰改革必須采取系統(tǒng)性思路,決定了對中國刑罰改革必須采取系統(tǒng)性進(jìn)路。具體來說,基于國際社會刑罰發(fā)展的趨勢、刑罰內(nèi)在的結(jié)構(gòu)缺陷以及刑罰外在的銜接失調(diào),中國刑罰改革必須圍繞三個中心目標(biāo)而展開:第一,以死刑的限制、廢除為中心;第二,以非監(jiān)禁刑的擴(kuò)大適用為中心;第三,以非刑罰方法的擴(kuò)大適用,非刑罰方法與刑罰之間的協(xié)調(diào)運(yùn)行為中心。上述三個中心目標(biāo)的最終目的是:其一,實(shí)現(xiàn)刑罰結(jié)構(gòu)的總體調(diào)整,做到監(jiān)禁刑與非監(jiān)禁刑并重;其二,推進(jìn)犯罪非刑罰化,與此同時做到非刑罰方法與刑罰協(xié)調(diào)運(yùn)行。為實(shí)現(xiàn)上述三個中心目標(biāo)和兩個最終目的,中國刑罰改革應(yīng)采取如下具體系統(tǒng)性進(jìn)路:

(一)嚴(yán)格限制死刑

雖然廢除死刑已成為當(dāng)今國際社會刑罰發(fā)展的必然趨勢,并且已在世界上197個國家中的130個(包括事實(shí)上廢除死刑的國家)國家成為現(xiàn)實(shí),但是鑒于目前的政治、民意現(xiàn)狀,中國尚無法在短時間內(nèi)廢除死刑。中國現(xiàn)階段雖然不能廢除死刑,但是也并不等于說在死刑問題只能完全無所作為,相反應(yīng)在盡量不引起民意極大抵觸,不刺激政治家對死刑高度敏感神經(jīng)的情況下,尋求以無震蕩或最小震蕩的方法嚴(yán)格限制死刑的適用。

死刑限制有立法和司法兩個途徑。就立法而言,應(yīng)分階段、分步驟地逐步廢除現(xiàn)行刑法中的死刑。首先,應(yīng)廢除非暴力犯罪特別是經(jīng)濟(jì)犯罪的死刑??紤]到公眾的承受程度,在經(jīng)濟(jì)犯罪中可以暫緩廢除民憤較大的貪污、受賄罪的死刑,待經(jīng)過引導(dǎo),公眾死刑觀念發(fā)生了一定轉(zhuǎn)變,接受了其他經(jīng)濟(jì)犯罪死刑廢除后,再考慮廢除貪污、受賄罪的死刑。其次,對于暴力犯罪、危害國家安全犯罪、危害國防利益犯罪等其他犯罪死刑的廢除,也應(yīng)在廢除經(jīng)濟(jì)犯罪死刑的基礎(chǔ)上進(jìn)一步分階段進(jìn)行。雖然死刑限制的根本在于立法限制,但是當(dāng)立法上大幅縮減死刑難以成行之時,司法上對于死刑的限制更具有現(xiàn)實(shí)的意義。以司法限制死刑,在一定程度上可以回避立法上大量縮減死刑所面臨的強(qiáng)大公眾輿論壓力的目的。這種路徑的重要性和可行性早已被國外很多國家的司法實(shí)踐所證明。以司法限制死刑不僅涉及實(shí)體問題,也涉及程序問題。就實(shí)體方面而言,可以通過嚴(yán)格解釋死刑適用條件,盡量以死緩替代死刑立即執(zhí)行,善用法定刑的可選擇性三個方面路徑實(shí)現(xiàn)。善用法定刑的可選擇性,是指刑法規(guī)定的68個死刑罪名,只有7種嚴(yán)重的犯罪,即暴動越獄罪、聚眾持械劫獄罪、綁架罪、劫持航空器罪、拐賣婦女、兒童罪、貪污罪和受賄罪,在后果、情節(jié)特別嚴(yán)重或者數(shù)額特別巨大兼情節(jié)特別嚴(yán)重的條件下,應(yīng)當(dāng)判處死刑。其他適用死刑的罪名所規(guī)定的都是選擇適用的法定刑,即將死刑與無期徒刑,或?qū)⑺佬膛c無期徒刑、10年以上有期徒刑并列規(guī)定。這也就是說除這7種犯罪外,刑法為其他可以判處死刑的罪名,都預(yù)設(shè)了選擇其他刑罰的可能性。在刑法尚不能從立法上大量縮減死刑罪名的情況下,通過這種死刑法定刑的可選擇性,司法人員應(yīng)利用其自由裁量權(quán),智慧和恰當(dāng)?shù)剡x擇適用其他刑罰。[23]

(二)重構(gòu)自由刑

中國的死刑適用雖然是世界上是最多的,但是自由刑與其他不少國家相比卻顯得過輕。如美國存在不得假釋的終身監(jiān)禁,數(shù)罪并罰時刑期沒有最高限制。法國刑法規(guī)定,“有期重懲役”的上限為30年。西班牙刑法規(guī)定,“長期監(jiān)牢”的上限為30年。意大利刑法規(guī)定,有期徒刑的上限為24年,具有一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)加重情節(jié)或數(shù)罪并罰時不得超過30年;當(dāng)對于數(shù)罪中的每一項(xiàng)犯罪均應(yīng)科處24年以上有期徒刑時,適用無期徒刑。波蘭刑法規(guī)定,最高有期監(jiān)禁為25年。瑞士刑法規(guī)定,“重懲自由刑”的最高刑期為20年,法律另有特別規(guī)定時,可延長為終身刑。澳門刑法典規(guī)定,有期徒刑最高為25年,在例外情況下最高可達(dá)到30年。

中國刑法中自由刑過輕,主要是由于有期徒刑刑期過低造成的。正是因?yàn)橛衅谕叫绦唐谶^低,造成了死緩、無期徒刑的“相對短期徒刑化”,[24]造成了死緩、無期徒刑與死刑之間“生死兩重天”的巨大差異。因?yàn)橐罁?jù)減刑、假釋制度的規(guī)定,死緩、無期徒刑最終實(shí)際上基本都?xì)w為有期徒刑。由此可見,死刑的限制并非獨(dú)立的問題。為了使死刑限制成為現(xiàn)實(shí),為了死刑限制后依然能夠保持刑罰必要的懲罰、威懾作用,也為了死刑限制后刑種之間能夠合理、有序地銜接,應(yīng)當(dāng)提高有期徒刑的刑期,并在此基礎(chǔ)上對死緩、無期徒刑中與之相關(guān)的問題進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。具體建議:將有期徒刑的最高期限提高到30年,數(shù)罪并罰時最高不超過35年。相應(yīng)地規(guī)定:被判處死緩的犯罪分子,確有重大立功表現(xiàn),2年期滿后,減為30年以上35年以下有期徒刑;無期徒刑至少在關(guān)押20年以后才可假釋,減刑后關(guān)押期限也不應(yīng)少于20年。此外,當(dāng)死刑的適用得到極大的限制,如僅限于適用危害他人生命的極少數(shù)犯罪后,還可考慮對極少數(shù)屢犯侵犯他人生命、健康的重罪的人身危險性較大的犯罪分子,設(shè)置不得假釋的無期徒刑。為了使不得假釋的無期徒刑的適用,除了在實(shí)體上嚴(yán)格限制適用范圍外,在程序上可以規(guī)定:不得假釋的無期徒刑,必須經(jīng)過最高人民法院核準(zhǔn)。

有期徒刑,包括死緩、無期徒刑經(jīng)過上述調(diào)整后,可能帶來的問題是:監(jiān)獄內(nèi)關(guān)押人數(shù)增多,國家在監(jiān)禁方面的經(jīng)濟(jì)投人增大。這一問題可以通過實(shí)行“輕者更輕”的策略加以解決。具體建議是:對罪行較輕,人身危險性不大的犯罪分子,盡量不判處短期自由刑,而判處非監(jiān)禁刑;對被判處5年以下有期徒刑的犯罪分子,盡量適用緩刑。

(三)擴(kuò)大非監(jiān)禁刑的適用

非監(jiān)禁刑無論在中國立法還是在司法中,適用范圍都是極為有限的。這與現(xiàn)代刑罰理念及刑罰發(fā)展趨勢不相符合。因此,應(yīng)改變中國現(xiàn)行刑罰結(jié)構(gòu)中非監(jiān)禁刑所占比例過少和地位過低的狀況,擴(kuò)大非監(jiān)禁刑的適用。具體構(gòu)想是:

1.增加非監(jiān)禁刑的種類

在國外很多國家和地區(qū)的刑法中,非監(jiān)禁刑或非監(jiān)禁措施的種類繁多。如意大利刑法中規(guī)定的非監(jiān)禁刑或非監(jiān)禁措施包括五類:①主刑中的非監(jiān)禁刑,包括罰金和罰款。②附加刑中的非監(jiān)禁刑,包括三小類:第一類是針對重罪的非監(jiān)禁刑,包括褫奪公權(quán),禁止從事一定職業(yè)或技藝,法定禁治產(chǎn),禁止擔(dān)任法人或企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù),剝奪與公共行政部門簽約的權(quán)能,剝奪或停止行使父母權(quán)。第二類是針對輕罪的附加刑,包括停止從事一定職業(yè)或技藝,停步擔(dān)任法人和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。第三類是針對重罪與違警罪共同使用的附加刑,即公布刑事處罰判決。③民事制裁,包括返還和賠償損失兩種。④保安處分。包括兩類:第一類是人身保安處分,有監(jiān)視自由,禁止在一個或數(shù)個市鎮(zhèn)或一省或數(shù)省逗遛,禁止去酒店和出售含有酒精飲料的公共店鋪,將外國人驅(qū)逐出境。第二類是財產(chǎn)保安處分,包括交納善行保證金和沒收財產(chǎn)。⑤其他非監(jiān)禁措施。包括交納保證金,緩刑,假釋,大赦,特赦,司法寬免等。[25]多樣的非監(jiān)禁刑種類為非監(jiān)禁刑的廣泛適用提供了基礎(chǔ)。因此,中國刑法欲擴(kuò)大非監(jiān)禁刑的適用,首先應(yīng)增加非監(jiān)禁刑的種類。建議立法機(jī)關(guān)考慮增加如下非監(jiān)禁刑:

(1)社區(qū)服務(wù)。社區(qū)服務(wù)是20世紀(jì)70年代在西方國家興起的一種刑罰方法,其內(nèi)容是法庭判決犯罪人到社區(qū)中從事一定的無償勞動。這種處罰方式由于既尊重了罪犯人格尊嚴(yán),又促使罪犯增加了社會責(zé)任感,被國外很多國家和地區(qū)刑法所采納。借鑒國外有益的成功經(jīng)驗(yàn),建議中國刑法增加社區(qū)服務(wù)刑,其適用對象可以是未成年犯、偶犯、初犯、輕罪犯和過失犯等。

(2)剝奪資格。目前中國刑法中的資格刑只有剝奪政治權(quán)利和驅(qū)逐出境兩種,而由于驅(qū)逐出境只適用于犯罪的外國人,因此,剝奪政治權(quán)利是唯一具有普遍適用性質(zhì)的資格刑。對于某些性質(zhì)的犯罪人適用剝奪一定有針對性資格的刑罰,可以在不監(jiān)禁的情況下,達(dá)到十分有效的懲治和預(yù)防犯罪目的。因此,建議在保留現(xiàn)有的剝奪政治權(quán)利的基礎(chǔ)上,增加禁止從事一定職業(yè),剝奪榮譽(yù)或稱號,剝奪監(jiān)護(hù)權(quán),剝奪與公共部門簽約權(quán)等資格刑,對于單位犯罪還可增加停業(yè)整頓,刑事破產(chǎn)。

以上增加的社區(qū)服務(wù)、剝奪資格刑罰,社區(qū)服務(wù)應(yīng)作為主刑位列于管制和拘役之間,適用于判處管制過輕,而又不必判處拘役的犯罪分子;剝奪資格刑應(yīng)作為附加刑,可以與主刑一起適用,也可以單獨(dú)適用。

2.將罰金易為主刑并引入罰金易科制度

罰金在中國的地位和適用現(xiàn)狀,與罰金在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)時代所能發(fā)揮的既能摒棄短期自由刑的弊端,又能使罪犯得到應(yīng)有的懲治,達(dá)到預(yù)防犯罪的效應(yīng),極不相稱。因此,應(yīng)擴(kuò)大罰金的適用。為擴(kuò)大罰金的適用,應(yīng)將罰金上升為主刑,同時引入罰金易科制度作為罰金執(zhí)行的后盾。

罰金易科,是當(dāng)今世界很多國家和地區(qū),為保障罰金的有效執(zhí)行而采取的一種切實(shí)有效的方法。中國現(xiàn)行的司法實(shí)踐中,雖然罰金的適用比例很小,但是執(zhí)行難卻同樣是困擾司法實(shí)踐的一大難題。因此,在將罰金易為主刑,擴(kuò)大罰金適用范圍的同時,必須引入罰金易科制度,只有這樣,擴(kuò)大罰金適用范圍的構(gòu)想才切實(shí)可行。罰金易科,根據(jù)不同的情況可以采取不同的易科方法:對于因家庭貧困、失業(yè)、遭遇重大災(zāi)禍等原因而導(dǎo)致確實(shí)無能力繳納的,可以將罰金易為社區(qū)服務(wù);對于雖有繳納能力但卻不愿繳納的,可以將罰金易為自由刑。關(guān)于罰金易為自由刑的問題,廣為很多人所詬病。對其最大的指責(zé)是“以錢贖刑”,有違刑罰的公平原則。事實(shí)上,錢款一旦被定位為“罰金”,就已不是一般意義上的金錢,而是作為刑罰而存在。罰金與自由刑作為刑罰家族的成員,其本質(zhì)是相同的,都體現(xiàn)了立法者對某種犯罪行為的否定性評價,并欲通過適用刑罰而恢復(fù)社會秩序,懲罰與教育改造犯罪人。而以錢贖刑的本義是犯罪人在被判處自由刑之后,向有關(guān)當(dāng)局交納一定數(shù)額金錢,避免實(shí)際服刑,也就是用錢贖自由刑。[26]因此,兩者存在著本質(zhì)上的根本區(qū)別。

(四)擴(kuò)大非刑罰方法的適用

非刑罰方法在中國司法實(shí)踐中的適用現(xiàn)狀,與當(dāng)今國際社會非刑罰化的刑罰改革趨勢不相適應(yīng),也不利于節(jié)約有限的刑罰資源,集中懲治和預(yù)防危害性較大的犯罪。因此,應(yīng)推進(jìn)中國的非刑罰化改革,擴(kuò)大非刑罰方法的適用。擴(kuò)大非刑罰方法的適用,可以通過細(xì)化刑法中有關(guān)非刑罰方法的規(guī)定和勞動教養(yǎng)非刑罰方法化的方式實(shí)現(xiàn)。

1.細(xì)化非刑罰方法的規(guī)定

刑法對非刑罰方法的規(guī)定,除了簡單籠統(tǒng)地規(guī)定其適用對象外,無其他任何細(xì)化的規(guī)定。這種立法方式反映了立法者自身對非刑罰方法的輕視,不利于非刑罰方法的適用。因此,建議在刑法中以專門一章或一節(jié)的形式,或以統(tǒng)一專門司法解釋的形式,對各種非刑罰方法的適用予以細(xì)化規(guī)定。如規(guī)定人民法院對行為人予以訓(xùn)誡后,應(yīng)當(dāng)記錄在案,以便查證。人民法院在責(zé)令行為人具結(jié)悔過后,對悔過書應(yīng)當(dāng)予以保留,歸檔或復(fù)印后交給行為人所屬單位、居(村)委員會和所轄區(qū)的派出所及其他有關(guān)單位。人民法院應(yīng)將行為人道歉內(nèi)容、態(tài)度記錄在檔,并復(fù)印后交給被害人及其家屬,使其得到精神上的彌補(bǔ)。[27]對精神障礙者的強(qiáng)制醫(yī)療,由人民法院決定,由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行,治療費(fèi)用由國家負(fù)擔(dān)等。

2.勞動教養(yǎng)非刑罰方法化

勞動教養(yǎng)是現(xiàn)今中國法治化進(jìn)程中留之“如鯁在喉”,棄之又猶為可惜的一項(xiàng)行政強(qiáng)制方法。勞動教養(yǎng)一方面在實(shí)踐中,在維護(hù)社會治安、有效預(yù)防犯罪、穩(wěn)定社會秩序方面,發(fā)揮著積極的作用,另一方面卻又由于制度本身設(shè)計的天然的缺陷,飽受國內(nèi)外詬病。理論界對勞動教養(yǎng)的抨擊主要集中在如下幾個方面:其一,違反了《憲法》、《立法法》和《行政處罰法》中有關(guān)剝奪、限制公民人身自由的決定或處罰,只能由人民檢察院或者人民法院決定,或者只能由法律加以規(guī)定的相關(guān)規(guī)定,存在著合法性甚至合憲性的危機(jī)。其二,適用條件和適用對象過于寬泛和籠統(tǒng),帶有很大的隨意性。其三,由公安機(jī)關(guān)自行決定,缺乏基本的權(quán)力制約和程序保障。其四,適用期限過長,嚴(yán)厲性甚至超過了刑罰。由于勞動教養(yǎng)存在著如上顯而易見的嚴(yán)重缺陷,勞動教養(yǎng)何去何從,便成為當(dāng)今中國法治化進(jìn)程中亟需研討和抉擇的迫切問題。筆者認(rèn)為,鑒于勞動教養(yǎng)在預(yù)防犯罪方面的實(shí)際功效,不應(yīng)廢除勞動教養(yǎng),應(yīng)在保留的基礎(chǔ)上對其進(jìn)行改造。具體設(shè)想是:將勞動教養(yǎng)納入刑法,使其正式正名為刑法規(guī)定的非刑罰方法。勞動教養(yǎng)納入刑法后,作為刑法規(guī)定的非刑罰方法,其適用對象應(yīng)是那些罪行輕微,不需要判處刑罰,但具有人身危險性的人。在此勞動教養(yǎng)發(fā)揮的功效,實(shí)際上類似國外非刑罰方法中保安處分的功效。如此設(shè)計,一方面使勞動教養(yǎng)并入了法治的軌道,有了嚴(yán)格的制度和程序保障;另一方面保留了勞動教養(yǎng)預(yù)防犯罪方面的功效,彌補(bǔ)了中國刑法中類似國外保安處分的措施十分有限,難以有效地預(yù)防犯罪的缺陷。

當(dāng)然就像其他非刑罰方法與刑罰應(yīng)該有序銜接、協(xié)調(diào)運(yùn)行一樣,改造后的勞動教養(yǎng)也存在著與刑罰的銜接、協(xié)調(diào)問題。為此建議:將勞動教養(yǎng)從目前的剝奪自由改為不完全剝奪自由的半開放、半監(jiān)禁的教養(yǎng)處遇方式,同時期限縮短為6個月以下。經(jīng)過如此改造后的勞動教養(yǎng)并不會與刑罰抵觸。因?yàn)楦脑旌蟮膭趧咏甜B(yǎng)的期限,雖然依然長于不足6個月的拘役,但是其執(zhí)行方式與拘役不同,勞動教養(yǎng)并不完全剝奪人身自由。勞動教養(yǎng)的嚴(yán)厲性雖然重于非監(jiān)禁刑,但是因其適用對象、功效與非監(jiān)禁刑不同,兩者不能完全地同日而語。